Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Minister Obrony Narodowej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Lecha Feszlera, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 30 marca 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Lecha Feszlera złożone na 77. posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 marca 2001 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zdaję sobie sprawę ze wspomnianej przez Pana Senatora L. Feszlera specyfiki sektora rolniczego. Rozumiem, że długotrwała nieobecność młodego rolnika w czasie odbywania służby wojskowej może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie jego gospodarstwa. Jednakże art. 39 ust. 3 znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 4 z 1992 r., poz. 16 z późn. zm.) umożliwia uzyskanie jednorazowego odroczenia ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne na okres od 3 do 12 miesięcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz.U. Nr 56, poz. 277 z późn. zm.)., żołnierz zasadniczej służby wojskowej może również skorzystać z możliwości przeniesienia do jednostki stacjonującej bliżej miejsca jego zamieszkania.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy poborowemu udziela się odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze wzglądu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki. Odroczenie takie może być udzielane wielokrotnie. Wydaje się zatem, iż jest to wystarczające zabezpieczenie interesów poborowych - rolników, których rodzice są inwalidami I grupy lub ukończyli 75 lat.

Pozwolę sobie w tym miejscu przywołać uwagę Pani Marszałek do faktu, iż zmiana ustawy znosząca odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, podyktowana została zasadą przestrzegania równości w zakresie spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej przez wszystkich obywateli. W tym przypadku przyjęto założenie. że wykonywanie jakiegokolwiek zawodu nie powinno stanowić tytułu do odroczenia służby wojskowej, w tym również prowadzenie gospodarstwa rolnego. Uprzywilejowanie poborowych - rolników prowadziłoby w konsekwencji do naruszenia zasady powszechności spełnienia obowiązku służby wojskowej, gdyż z przywileju odroczenia służby wojskowej (a de facto przywileju jej nieodbycia) nie korzystają inne grupy zawodowe.

Argumentacja ta spotkała się ze zrozumieniem posłów i senatorów, którzy w głosowaniu optowali za przyjęciem nowelizacji, która urzeczywistnia postanowienia art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomniana nowelizacja mogła postawić w niekorzystnej sytuacji poborowych - rolników, którzy korzystali wcześniej z odroczeń zasadniczej służby wojskowej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie spodziewając się zmiany przepisów np. zaciągnęli kredyty. Dlatego też, biorąc pod uwagę liczne wystąpienia samych zainteresowanych oraz Posłów i Senatorów w tej kwestii, działając w oparciu o art. 46 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 22 września 2000 r. wydałem zarządzenie Nr 26/MON w sprawie przeniesienia do rezerwy niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dotyczy ono jednak tylko tych poborowych - rolników, którzy przed dniem 1 lipca 1999 r. korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie artykułu 39, ust. 1, pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniali w dniu wejścia w życie zarządzenia warunki uzyskania takiego odroczenia w świetle przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy.

Uwzględniwszy przedstawiony wyżej wyjątek Ministerstwo Obrony Narodowej nie znajduje podstaw do przywrócenia poprzedniego stanu prawnego w zakresie udzielania odroczeń poborowym prowadzącym gospodarstwa rolne. Nie przewiduje również podjęcia działań mających na celu umożliwienie przenoszenia do rezerwy poborowych - rolników bez odbycia zasadniczej służby wojskowej. Stoi bowiem na stanowisku, że obecne uregulowania prawne dają wystarczające możliwości rozwiązania problemów młodych rolników znajdujących się w naprawdę trudnej sytuacji. Możliwość przeniesienia do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub uzyskania odroczenia powinna być bowiem wykorzystywana jedynie wyjątkowo w indywidualnych przypadkach, a nie stanowić przywileju przysługującego jakiejś grupie poborowych.

Przekazując powyższe wyjaśnienia żywię nadzieję, iż przyjmie je Pani Marszałek ze zrozumieniem

Łącę wyrazy szacunku

Bronisław Komorowski

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Gibuły, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82), przekazał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Pracy i Polityki Społecznej:

Warszawa, 2001-04-03

Pani
Prof. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazaniem przy piśmie z dnia 21 marca 2001 r. (znak: AG/043/123/01/IV) dwóch oświadczeń złożonych przez senatora Ryszarda Gibułę podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 marca 2001 roku w sprawie podjęcia działań ograniczających skalę bezrobocia w kraju, w tym także w powiecie wałbrzyskim, przejmie informuję, co następuje:

1. Wysoki poziom i natężenie bezrobocia jakie obserwujemy obecnie w Polsce stawia je w rzędzie najważniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomiczno-społecznych. Trudna sytuacja na rynku pracy, w tym także w powiecie wałbrzyskim, wynika przede wszystkim z następujących powodów:

- Przyśpieszenia procesów restrukturyzacji gospodarki.

- Zwiększonego napływu absolwentów (efekty wyżu demograficznego).

- Ujawnieniu się osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać opłacanie z budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne - w wielu przypadkach są to osoby zatrudnione w tzw. szarej strefie.

- Spadku tempa przyrostu liczby miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dużej fluktuacji zatrudnienia w tym sektorze, co w efekcie zwiększyło wpływ pracowników na rynek pracy. Było to spowodowane głównie czynnikami zewnętrznymi - np. kryzysem rosyjskim, a także nadmiernym fiskalizmem.

- Małej elastyczności przepisów prawa pracy.

- "Wygaszania" pakietów socjalnych.

2. Uwzględniając trudną sytuację na rynku pracy w Polsce Rząd podjął zdecydowanie działania, aby przeciwdziałać temu niepożądanemu zjawisku. Na posiedzeniu 16 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła "Rekomendacje dla polityki przeciwdziałania bezrobociu". Zgodnie z "Rekomendacjami..." powstrzymanie tendencji do wzrostu bezrobocia wymaga prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu oraz realizacji następujących programów rządowych:

- "Narodowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2000-2001",

- "Kierunków działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku",

- "Paktu dla rolnictwa i obszarów wiejskich".

Zgodnie z "Rekomendacjami ..." działania Rządu będą skierowane na:

1) Tworzenie miejsc pracy.

2) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

3) Usprawnianie funkcjonowania instytucji rynku pracy.

4) Zmiany prawa pracy, w tym Kodeksu pracy w zakresie:

- zwiększenia liczby dopuszczalnych godzin nadliczbowych,

- przywrócenia możliwości zawierania nieograniczonej ilości umów na czas określony,

- podwyższenia progu zatrudnienia, powyżej którego konieczne jest tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń,

- stopniowej eliminacji okresu obciążania pracodawców kosztami wynagradzania pracownika za okres niezdolności do pracy.

Jednocześnie informuję, że w dniu 6 marca br. Rada Ministrów przyjęła na I półrocze 2001 r. harmonogram nowych działań, które będą wspierać przedsiębiorców w zwiększaniu liczby miejsc pracy. Działania te dotyczą m.in.:

1) obniżenia obciążeń fiskalnych, szczególnie małego biznesu,

2) zwiększenia elastyczności rynku pracy.

Informując o powyższych działaniach Rządu pragnę podkreślić, że są one zgodnie z propozycjami Pana Senatora Ryszarda Gibuły, a także wyrazić przekonanie, że działania te pozwolą na prozatrudnieniowy rozwój gospodarczy kraju, w tym także regionu wałbrzyskiego, umożliwiając trwałe ograniczenie bezrobocia.

Z szacunkiem

Longin Komołowski

***

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Ryszarda Gibuły, złożone na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, dnia 5.04. 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 21 marca 2001 r. znak: AG/043/129/01/IV BM-0/0701/267/01 oświadczeniem złożonym przez senatora Ryszarda Gibułę podczas 77. Posiedzenia Senatu RP w dniu 15 marca 2001 r., dotyczącym wyjaśnienia kwestii deputatu węglowego należnego byłym pracownikom Kopalni Barytu "Boguszów" w Boguszowie-Gorcach oraz wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń socjalnych wynikających z uprawnień związanych z restrukturyzacją, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

W wyniku przemian dokonanych w polskiej gospodarce w ostatnim dziesięcioleciu, zlikwidowano wiele zakładów i stanowisk pracy, a wielu uprawnionych pozbawionych zostało świadczeń branżowych. Brak możliwości zrealizowania przez emerytów i rencistów - byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy uprawnień do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, chociaż jest zjawiskiem powszechnie znanym, nie znalazł rozwiązań prawnych, rekompensujących utratę tego świadczenia.

Z powyższego względu, nie mogę podzielić stanowiska, wynikającego z oświadczenia senatora Pana Ryszarda Gibuły, że skutkami finansowymi wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy należy obciążyć jednostkę organizacyjną, wyznaczoną jako następca prawny. Do takich działań brak jest wyraźnej ustawowej podstawy prawnej, a także uzasadnienia, z punktu widzenia podmiotu, na który nałożono by obowiązek finansowania świadczeń dla osób, które nigdy nie były pracownikami tego podmiotu.

Odnosząc się do sytuacji Kopalni Barytu "Boguszów" Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach, pragnę poinformować Panią Marszałek, że upadłość Spółki ogłoszona w 1997 r. została ukończona w dniu 21.12.2000 r. Likwidacja zakładu górniczego finansowana była ze środków budżetu państwa, będących w gestii ministra właściwego do spraw gospodarki. W ostatnich dwóch latach środki te przeznaczone były na prace polikwidacyjne oraz osłony socjalne. Z osłon socjalnych korzysta jeszcze 6 pracowników, którzy będą je pobierali do 2004 r.

W dniu 29 grudnia 2000 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki zaakceptował umowę zawartą pomiędzy Syndykiem masy upadłości Kopalni Barytu "Boguszów" Sp. z o.o. a Likwidatorem Wałbrzyskim Kopalń Węgla Kamiennego w likwidacji. Przedmiotem umowy jest przejęcie z dniem 1 stycznia 2001 r. przez Likwidatora Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego wypłaty świadczeń socjalnych przysługujących w trakcie urlopu górniczego dla pracowników zlikwidowanej w drodze upadłości Kopalni Barytu "Boguszów" Sp. z o.o., pod warunkiem zabezpieczenia środków budżetowych. Środki takie w wysokości 140,0 tys. zł zostały zabezpieczone w budżecie państwa na 2001 r., w ramach środków będących w gestii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przewiduje się też zabezpieczenie stosownych środków w projektach budżetu do 2004 roku.

Zgodnie z powyższą umową, Likwidator Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego nie pełni roli następcy prawnego zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów" Sp. z o.o., realizuje tylko wypłaty osłon socjalnych ze środków budżetowych.

Mając na uwadze, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości wypłacania przez Likwidatora Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Kopalni Barytu "Boguszów", uprzejmie informuję Panią Marszałek, że oświadczenie senatora Ryszarda Gibuły przekażę Ministrowi Gospodarki, w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

***

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Jana Chojnowskiego, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 5 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Nawiązując do pisma Pani Marszałek z dnia 21 marca 2001 r. znak: AG/043/126/01/IV, przy którym przesłano oświadczenie złożone przez senatora Jana Chojnowskiego na 77 posiedzeniu Senatu w dniu 15 marca 2001 r., uprzejmie informuję:

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z przepisem art. 52a ustawy z dnia 29 lipca 2992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 z późn. zmianami), corocznie przedkłada właściwej komisji sejmowej informację o realizacji ustawy.

Informacja o realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych za rok 1999 została przekazana do Sejmu RP w dniu 3 listopada 2000 r.

Informacja ta jest również dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mofnet.gov.pl./informatory/grylosowe.shtmal.

Natomiast termin przekazania informacji o realizacji ustawy za rok 2000 jest przewidywany na wrzesień 2001 r.

Wpływy do budżetu Państwa z tytułu podatku od gier z salonów gier na automatach za rok 2000 wyniosły 77.815 tys. zł.

2. Począwszy od 23 listopada 2000 r., tj. od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego podczas kontroli podmiotów, u których znajdowały się automaty, ustalili stan faktyczny. W sytuacji, kiedy ustalony stan faktyczny wskazywał, że na automacie były lub mogły być urządzane gry w rozumieniu art. 2 ust. 2a ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, tj. gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego nakładali na automaty zabezpieczenia urzędowe (plomby), aby uniemożliwić dostęp do ich wnętrz, bez uszkodzenia zabezpieczeń urzędowych.

W podmiotach będących właścicielami spisanych i zabezpieczonych automatów inspektorzy kontroli skarbowej, w trybie ustawy o kontroli skarbowej, ustalali, czy na pisanych i zabezpieczonych urzędowo automatach, będących w posiadaniu kontrolowanego podmiotu były prowadzone gry w rozumieniu art. 2 ust. 2a ustawy o grach losowych, zakładów wzajemnych i grach na automatach tj. czy były prowadzone na nich gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe.

W wyniku tych kontroli w 54 podmiotach stwierdzono urządzenie gier na automatach o wygrane pieniężne lub rzeczowe. Dotyczyło to 7.092 automatów do gier, które w dalszym ciągu pozostają pod zabezpieczeniem urzędowym, na ogólną liczbę 34.125 automatów będących w posiadaniu kontrolowanych podmiotów.

Pozostałe automaty będące w lokalach są to automaty, na których w wyniku kontroli nie stwierdzono, że były na nich urządzane gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, a więc nie spełniają one wymogów art. 2 ust. 2a ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. Stąd też należy je traktować jako automaty zabawowe lub zręcznościowe.

Wobec ustalenia w wyniku kontroli urządzania gier na automatach o wygrane pieniężne lub rzeczowe bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, skierowano wnioski o ukaranie do Kolegiów ds. Wykroczeń.

Należy nadmienić, że przepisy znowelizowanej ustawy Kodeks karny skarbowy (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy - Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 82), które weszły w życie z dniem 1 marca br. zostały dostosowane do obecnego stanu prawnego ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 z późn. zm.). Przepisy Kodeksu penalizują czyny polegające na urządzaniu lub prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach wobec przepisom ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach lub warunkom udzielonego zezwolenia. Czynem zabronionym jest również uczestnictwo w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie urządzanym lub prowadzonym wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia. Ponadto urządzenia gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wygrane, środki uzyskane ze sprzedaży udziału w grze lub wpłacone stawki, jako przedmioty czynu zabronionego (a takim jest urządzanie gier na automatach poza ośrodkiem gry) podlegają przepadkowi.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu

Jan Wojcieszczuk

***

P.o. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Ryszarda Gibuły, złożone na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 2001.04.05

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypo
spolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając z upoważnienia Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Longina Komołowskiego na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Gibuły w sprawie rozważenia możliwości znowelizowania ustawy z dnia 2 lipca 1994 r, o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) uprzejmie informuję, co następuje.

Jednym z celów uchwalonej w roku 1994 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych było przeprowadzenie reformy czynszów polegającej na odejściu od ustalania stawek czynszu najmu na szczeblu centralnym i przekazaniu kompetencji w tej sprawie gminom. Otrzymały one prawo samodzielnego kształtowania stawek czynszu. Dla ochrony lokatorów, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ograniczono pułap stawek czynszowych do 3% wartości odtworzeniowej budynków i wprowadzono obligatoryjny system dodatków mieszkaniowych.

Głównym celem wprowadzenia dodatków mieszkaniowych było stworzenie warunków do ekonomizacji gospodarki mieszkaniowej i zwiększenia nakładów na konserwacje i remonty zasobów mieszkaniowych. Nieefektywny i niesprawiedliwy społecznie system dotacji udzielanych przez gminy w tym również dla zamożnych gospodarstw domowych został zastąpiony przez wynikający z przepisów ww. ustawy system dodatków mieszkaniowych kierowanych do tych, które z racji niskich dochodów rzeczywiście potrzebują pomocy.

Należy jednak zauważyć, że pomimo wprowadzania od ponad 6-ciu lat reformy w gospodarce mieszkaniowej wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych pokrywają nadal około 50 do 60% kosztów utrzymania budynków mieszkalnych. Poziom ustalanych czynszów nadal nie pozwala na tworzenie odpisów na fundusz remontowy, co powoduje dalszą dekapitalizację zasobów mieszkaniowych. Oznacza to, że do utrzymania zasobów mieszkaniowych w dalszym ciągu dopłacają ich właściciele.

Konieczność dalszej ekonomizacji gospodarki mieszkaniowej wymaga także zmian w obowiązującym obecnie systemie dodatków mieszkaniowych.

W związku z powyższym Rząd w październiku 1999 r. skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W projekcie ustawy o dodatkach mieszkaniowych przewiduje się m.in. rozszerzanie kręgu gospodarstw domowych uprawnionych do dodatków mieszkaniowych poprzez stopniowe łagodzenie progów dochodowych. Propozycja dotyczy zwiększenia miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze 150% do 175% niniejszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i ze 100% do 125% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Jako termin wejścia w życie tego przepisu proponuje się 1 stycznia 2005 r. Natomiast w latach 2003 i 2004 dodatek mieszkaniowy przysługiwałby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

W omawianym projekcie zawarto także propozycję rozszerzenia kręgu uprawnionych do dodatków mieszkaniowych ze względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w tym by dodatki mieszkaniowe przysługiwały także najemcom opłacającym czynsz wolny oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

Informując o proponowanych m.in. zmianach w systemie dodatków mieszkaniowych nie podzielam przedstawionej ww. oświadczeniu sugestii dotyczącej wypłacania zarządcy nie tylko dodatku mieszkaniowego lecz również ryczałtu oraz propozycji przyznawania dodatku mieszkaniowego do wysokości czynszu. Należy bowiem wyjaśnić, iż na wniosek uprawnionego do dodatku mieszkaniowego gmina może przekazywać zarządcy także część tego dodatku wypłacanego w formie ryczałtu. Natomiast propozycja obligatoryjnego przyznawania dodatku mieszkaniowego do wysokości czynszu oznacza, że wydatków za zajmowane mieszkanie nie ponosiłoby dane gospodarstwo domowe co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jak również z założeniami systemu dodatków mieszkaniowych, zgodnie z którymi jest to dodatek, czyli że pokrywa część wydatków mieszkaniowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Marszałek, że projekt ustawy o dodatkach mieszkaniowych został rozpatrzony i przyjęty przez Podkomisję Nadzwyczajną oraz przez Komisje: Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Polityki Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i w dniu 18 marca br. odbyło się w Sejmie drugie czytanie, dlatego też przyjęcie ostatecznych przepisów leży w gestii Parlamentu.

Z poważaniem

P.O. PREZESA
Piotr Mync

***

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, złożone na 76. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 81):

Warszawa, dnia 06.04.2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Jerzego Suchańskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie odmowy przyznania przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" p. Lucynie Todośko świadczenia ze środków przekazanych przez rząd niemiecki w latach 1992-1993 informuję, że podstawowym warunkiem jej uzyskania jest stwierdzenie, że była ona deportowana, czyli wywieziona przez okupanta poza rejon stałego zamieszkania w głąb terytorium III Rzeszy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 28 Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wykładni terminu "deportacja", warunku deportacji nie spełniają: "osoby zatrudnione w miejscu zamieszkiwania w instytucjach niemieckich i skierowane na czas określony do zakładów filialnych, jeśli powróciły do zakładu macierzystego".

Jak wynika z wyjaśnień p. Lucyny Todośko nadesłanych do Fundacji w nie datowanym piśmie, które wpłynęło dnia 12 marca 1996 r. została ona skierowana do Lipska na szkolenie. Pani Todośko pisze (pisownia oryginału): ťNiemcy wysłali mnie na szkolenie to znaczy że Niemcom służyłam. Nie byłam do końca wojny, bo będąc w Lipsku w Niemczech umarł mi Ojciec, została w domu 12-letnia siostra i chorowita matka, płakałam, prosiłam Niemców żeby mnie puścili do domu, zgodzili się ale żebym dała kogoś na zastępstwo.

Zamieniłyśmy się z Łyżwą Anną, która pracowała w Skarżysku w "Hasag", ona przyjechała do Lipska a ja pojechałam do Skarżyska i pracowałam na jej miejscu w "Hasag"Ť.

Pragnę wyjaśnić, że p. Todośko na szkolenie do Lipska została skierowana po prawie półtorarocznej pracy w firmie "Hasag" w Skarżysku. Ponieważ p. Todośko zarówno przed pracą w Lipsku, jak i po niej pracowała w zakładach "Hasag", toteż w jej przypadku zgodnie z Uchwałą Nr 28/99 Zarządu FPNP nie zachodzi przypadek deportacji na roboty przymusowe do Niemiec, w związku z czym pomoc z Fundacji p. Todośko nie przysługuje.

Informuję, że p. Todośko może ubiegać się o pomoc ze środków niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie do dnia 11 kwietnia br. wniosku o jej przyznanie. Do chwili obecnej taki wniosek do Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" nie wpłynął. FPNP wystąpiła do Fundacji niemieckiej o przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 11 sierpnia 2001 r.

Aldona Kamela-Sowińska

***

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Ryszarda Gibuły, złożone na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na załączone oświadczenie senatora Ryszarda Gibuły w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - uprzejmie informuję.

Podstawę prawną organizowania pomocy rodzinom zastępczym stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 1998, nr 64, poz. 414) z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2000 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 6.10.2000 r., nr 83, poz. 939);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. z 29.09.2000 r., nr 81, poz. 909).

Od roku 2000 ustawą z 18.02.2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 22.03.2000 r., nr 19, poz. 238) dodano rozdział zatytułowany: "Opieka nad rodziną i dzieckiem". Wprowadzono w nim trzy rodzaje rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze:

♦ które na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mogą być zobowiązane do dostarczania środków utrzymania,

♦ które na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie mogą być zobowiązane do dostarczania środków utrzymania,

♦ które na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie mogą być zobowiązane do dostarczania środków utrzymania, pełniące zadania pogotowia rodzinnego.

Rodzina jest zespołem osób, których łączy silna więź uczuciowa, moralna, materialna. Rodzina ma wobec siebie różne zobowiązania w tym zobowiązanie do pomocy materialnej. Obowiązek alimentacyjny wynika z jednej strony z mocy prawa jak konstytucji, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z drugiej zaś strony, z poczucia wspólnoty rodzinnej, więzów uczuciowych, moralnych (takich jak powinność udzielania sobie pomocy szeroko rozumianej), zwyczajowych jak i ekonomicznych.

Pomoc społeczna akcentuje szczególną pozycję rodziny i udziela jej niezbędnej pomocy uzależnionej zarówno od potrzeb rodziny jak i możliwości państwa. Szczególną troską objęte są rodziny zastępcze.

Każdej rodzinie zastępczej przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawę do wyliczenia wysokości tej pomocy stanowi kwota zapisana w art. 33g ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta jest waloryzowana od dnia 1 marca i 1 września każdego roku, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 110%, lub od 1 czerwca, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem jest niższy niż 110% i od 1 czerwca 2000 r. wynosi 1387 zł, co zostało ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.04.2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej (M.P. 2000, nr 11, poz. 234).

W ramach pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje pomoc w wysokości odpowiednio 10%, 20%, 40% lub 80% podstawy w zależności:

v od dochodów rodziny - jeśli jest to rodzina, która może być zobowiązana do dostarczania środków utrzymania,

v od stanu zdrowia dziecka.

Pan senator zaniepokojony jest faktem zmiany wysokości pomocy pieniężnej jaką uzyskują rodziny zastępcze spokrewnione. Obecna zmiana wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dotyczy tylko rodzin, które powstały przed 1.10.1999 r. Rodziny, które powstały po 1.10.1999 r. już od dwóch lat otrzymują pomoc pieniężną w wysokości uwzględniającej dochody rodziny.

Zmiana przepisów prawnych, dotyczących rodzin zastępczych została wprowadzona już z dniem 1 stycznia 1999 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126).

Przed rokiem 1999 rodziny zastępcze zawierały umowę z Kuratorem Oświaty, w roku 1999 zawierały umowę ze Starostą Powiatu, a od roku 2000 otrzymują decyzję administracyjną.

Sposób przyznawania pomocy pieniężnej został ujednolicony. Świadczenia pieniężne z ustawy o pomocy społecznej przyznawane są wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej. Z chwilą włączenia pomocy dla rodzin zastępczych do systemu pomocy społecznej pojawiła się konieczność zastąpienia umowy decyzją administracyjną. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla rodzin zastępczych, gdyż decyzja administracyjna zapewnia zainteresowanym postępowanie odwoławcze z prawem skargi do NSA włącznie.

Zasady przyznawania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, które weszły w życie od dnia 1.01.2001r. jedynie zrównały prawa wszystkich rodzin obowiązujące już od początku roku 2000, które dawały poczucie krzywdy rodzinom utworzonym po 1.01.1999 roku.

Można oczywiście dyskutować nad przyjętymi rozwiązaniami i poddawać w wątpliwość zasadność różnicowania wysokości udzielanej pomocy rodzinie zastępczej. Moim zdaniem do zróżnicowanie jest uzasadnione. Babcia, która otrzymuje pomoc pieniężną w związku z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej dla wnuka nadal pozostaje rodziną i ma moralny, zwyczajowy, ustawowy obowiązek pomagania wnukom. Im lepsza jest jej sytuacja materialna tym mniejsze uzyskuje wsparcie. Nie zawsze jest również tak, iż spokrewniona rodzina zastępcze dobrze wywiązuje się ze swojej roli i stwarza odpowiednie warunki do wychowania i rozwoju dziecka. Często dziecko w ogóle nie zmienia środowiska i wychowywane jest nadal przez te same osoby i w tym samych warunkach, które były powodem do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W takiej sytuacji można zadać pytanie - komu pomagamy i czy pomagamy?

Informuję jednocześnie, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapisów dotyczących udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - z Konstytucją RP.

W związku z powyższym podejmujemy prace nad nowymi uregulowaniami dotyczącymi rodzin zastępczych.

Z poważaniem

Minister
Up. Sekretarz Stanu
Joanna Staręga-Piasek

***

Minister Skarbu Państwa przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Wiesława Pietrzaka, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 06 kwietnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Pani pismo znak: AG/043/130/01/IV, BM-0/0701/268/01 z dnia 21 marca 20001 r. w sprawie oświadczenia Senatora Wiesława Pietrzaka dotyczącego Spółki działającej pod firmą: Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu uprzejmie informuję, iż pismem z dnia 26 marca 2001 r. wydałam Agencji Prywatyzacji, sprawującej nadzór właścicielski nad ww. Spółką, polecenie podjęcia stosownych działań kontrolnych.

W dniu 28 marca 2001 r. Agencja Prywatyzacji zwróciła się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z prośbą o natychmiastowe zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej celem zbadania zasadności działań Zarządu Spółki wskazywanych w oświadczeniu Pana Senatora.

Wnioski pokontrolne wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu Państwa zostaną przekazane Pani Marszałek niezwłocznie po uzyskaniu od Rady Nadzorczej pisemnego sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

***

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Cieślaka, złożonym na 78. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 83):

Warszawa, 2001.04.09

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Cieślaka podczas 78 posiedzenia Senatu RP w dniu 30 marca 2001 r. w sprawie importu wyrobów zawierających azbest, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Zgodnie z poselską ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zmianami), Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Środowiska określa corocznie w drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest, wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w zał. 1 do ustawy (art. 1 ust. 3 ustawy).

W załączniku tym wymienia się wyroby, których ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego, energetyki. Azbest włóknisty np. importują tylko dwa zakłady chemiczne do produkcji diafragm (przepon) niezbędnych w produkcji chloru. W tym przypadku substytucja azbestu nie jest jeszcze opanowana i w ciągu najbliższych lat nie będzie opanowana. Taka sytuacja jest w większości krajów UE.

W wielu zastosowaniach przemysłowych, uszczelki wyprodukowane na bazie innych surowców niż azbest nie zdają egzaminu, powodując kosztowne awarie oraz zagrażają zdrowiu i życiu pracowników.

Należy jednak zaznaczyć, że intencją ustawy dającej delegację Ministrowi Gospodarki do wydawania przedmiotowego rozporządzenia jest całkowite, docelowe wyeliminowanie z gospodarki stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stąd też wynika sukcesywne ograniczanie importu także wyrobów o specjalnym przeznaczeniu.

Ministerstwo Gospodarki pismem z dnia 11 lutego 1999 r. zobowiązało wszystkich wnioskodawców do poszukiwania zamienników bezazbestowych celem ograniczenia importu i stosowania. Kontynuowane są działania w kierunku osiągnięcia odpowiednich parametrów wyrobów bezazbestowych, spełniających wymogi stosowanych obecnie technologii produkcji.

Ponadto w oparciu o analizę importu wyrobów zawierających azbest przeprowadzoną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Departament Restrukturyzacji Przemysłu MG we wrześniu 1999 r. zwrócił się do Głównego Urzędu Ceł o wyjaśnienie i przeanalizowanie sytuacji dotyczącej niekontrolowanego wprowadzenia wyrobów azbestowych na teren naszego kraju. GUC poinformował, iż podjął szereg działań dyscyplinujących służby celne.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że przed uchwaleniem ustawy przez Sejm RP była ona wnikliwie analizowana, konsultowana przez zainteresowane resorty, licznie reprezentowaną stronę związkową branży azbestowej jak również była przedmiotem wielokrotnych posiedzeń Komisji Sejmowych i Senackich z udziałem związków zawodowych.

Przedstawiając powyższe, wyjaśniam uprzejmie, że coroczne rozporządzenia jedynie dopuszczają import w przypadkach koniecznych, stąd też stwierdzoną sytuację niekontrolowanego importu wyrobów azbestowych traktować należy jako przypadki patologiczne nie kwalifikujące się do rozważań administracyjnych.

Uprzejmie informuję Panią Marszałek, że Ministerstwo Gospodarki wspólnie z zainteresowanymi resortami przygotowało projekt pt. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", w których przewiduje się nowelizację ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. m.in. w zakresie uściślenia warunków niezbędnego importu wyrobów z udziałem azbestu.

Z poważaniem

Andrzej Karbownik

***

Minister Środowiska przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Wiesława Pietrzaka, złożone na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, dnia 9.04.2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 21 marca 2001 r. znak: AG/043/120/01/IV oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Pietrzaka podczas 77 posiedzenia Senatu RP w dniu 15 marca 2001 r. w sprawie anulowania rozporządzenia dotyczącego udzielania zgody na zbywanie bądź obciążanie lasów i gruntów leśnych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, przedstawiam poniższe stanowisko.

Realizując program obecnego Rządu w odniesieniu do reprywatyzacji, Prezes Rady Ministrów w skierowanym do Ministra Środowiska piśmie z dnia 6 listopada 1997 r. wydał dyspozycję wstrzymującą podejmowanie decyzji w sprawach wyrażania zgody na zbywanie mienia Skarbu Państwa pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych. Przedmiotowe polecenie zostało zmienione w dniu 19 marca 1998 r. i 16 czerwca 1998 r. w taki sposób, że dopuszczono sprzedaż i obciążenie nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (ważny interes publiczny, bądź sytuacja, w której budżet państwa może ponieść straty finansowe), za zgodą Ministra Środowiska w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że wielokrotnie występowałem o zniesienie przedmiotowego zakazu i odstąpienie od konieczności uzgadniania sprzedaży mienia Skarbu Państwa pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.

Wobec stwierdzenia w piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2000 r. znak: SMM 230-21(3)/00, że "decyzje Pana Premiera z dnia 10 marca 1998 r. oraz 16 czerwca 1998 r. pozostają w mocy", rozstrzygnięcie tej kwestii leży poza zasięgiem Ministra Środowiska.

Z poważaniem

Antoni Tokarczuk

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Pieniążka, złożonym na 76. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 81), przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Warszawa, 10 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek
Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2001 r., sygn. AG/043/98/01/IV, przesyłające oświadczenie Senatora RP Pana Jerzego Pieniążka, złożone w dniu 23 lutego 2001 r. w sprawie dostosowania publicznych urzędów i instytucji do obszarów nowych powiatów i województw, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów oraz w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma administracji publicznej na nowo określiła terytorialny ustrój Polski. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), określiła zasady i tryb wprowadzenia w życie ustaw:

1) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, z późn. zm.),

2) z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577, z późn. zm.),

3) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.),

4) z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.),

5) z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, z późn. zm.).

Powyższa reforma, stanowiąca kontynuację reformy gminnej z 1990 roku, objęła terenową administrację publiczną szczebla ponadgminnego, pozostawiając bez zmian kompetencje podstawowych jednostek samorządu terytorialnego - gmin.

Podstawowym założeniem autorów reformy administracji publicznej było zwiększenie skuteczności działania urzędów administracji publicznej, a także zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym (powiatowym) i regionalnym (wojewódzkim). Należy podkreślić, że istotną wartością reformy jest zapoczątkowanie kształtowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym i regionalnym.

W konsekwencji wprowadzenia reformy z dniem 1 stycznia 1999 r., w Polsce funkcjonują organy samorządu terytorialnego trzech szczebli. Utworzenie - obok jednostek podstawowych, czyli gmin - samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i województwa, umożliwiło pełne oparcie polskiego ustroju na zasadzie pomocniczości państwa, a zatem realną decentralizację zadań publicznych poprzez przekazanie prawa decydowania o sprawach lokalnych - niezależnym od rządu władzom publicznym. Reforma doprowadziła do powstania w Polsce trzech odrębnych, posiadających różne zadania, segmentów władzy publicznej. W tak ukształtowanym systemie władzy podstawowym zadaniem powiatu jest świadczenie powszechnych usług publicznych w wymiarze ponadgminnym. Należy zauważyć, że dopiero reforma administracyjna utworzyła regionalny segment władzy publicznej odpowiedzialny za rozwój regionu. Pośrednio reforma na nowo określiła zadania segmentu centralnego władzy publicznej. Wraz z przekazaniem samorządom zadań publicznych o charakterze lokalnym i regionalnym, zadaniem centrum państwa jest dbanie o interes ogólnopaństwowy, określenie standardów i reguł obowiązujących w skali całego kraju.

Strukturę organizacyjną sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 166, poz. 1253 z późn. zm.), natomiast prokuratury - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur (Dz. U. Nr 166, poz. 1257 z późn. zm.). Na podstawie powyższych rozporządzeń, sądy i prokuratury rejonowe zostały dostosowane do nowego podziału terytorialnego kraju. Natomiast dostosowanie sądów i prokuratur okręgowych, jeżeli nastąpi, to w momencie wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, jako konsekwencja uwzględnienia potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Należy także podkreślić, że w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), zdecydowano o zwolnieniu Ministra Sprawiedliwości z obowiązku dostosowania struktury sądownictwa powszechnego i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do nowego podziału terytorialnego państwa.

Stosownie do wyjaśnień Ministra Sprawiedliwości, przygotowane obecnie rozwiązania organizacyjne mają na celu stworzenie sieci dużych sądów okręgowych, w których będą rozpoznawane wszystkie rodzaje spraw. W ramach ww. działań, planowane są zmiany dotyczące zmniejszenia liczby sądów szczebla okręgowego, poprzez przekształcenie małych jednostek w ośrodki zamiejscowe większych, sąsiednich sądów.

W świetle powyższego, planowane jest przekształcenie Sądu Okręgowego w Sieradzu, w Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Łodzi, przy czym nie ulegnie zmianie zakres dotychczas rozpoznawanych tam spraw. Kontakt lokalnej społeczności z sądem nie zostanie również w żaden sposób utrudniony lub ograniczony, gdyż w ośrodku nadal będą rozpoznawane w pierwszej i drugiej instancji sprawy cywilne i karne.

Negatywna decyzja, dotycząca utworzenia wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, wynikała z niewielkiej liczby spraw tam rozpoznawanych. Liczba ta nie uzasadniała i dotychczas nie uzasadnia celowości funkcjonowania tego rodzaju komórki organizacyjnej. Trudności kadrowe i finansowe resortu sprawiedliwości zobowiązują do ograniczenia zmian w zakresie powoływania nowych komórek organizacyjnych w sądach, jeżeli nie znajdują one merytorycznego uzasadnienia.

Celem przygotowywanych obecnie zmian organizacyjnych w sądownictwie jest również ujednolicenie obszarów właściwości sądów okręgowych z granicami województw. W wyniku tego rodzaju działań nastąpią przeniesienia w obszarach sądów okręgowych gmin wykraczających poza granice danego województwa. Przewiduje się, że gmina Uniejów zostanie włączona do obszaru Sądu Rejonowego w Łęczycy.

Zgodnie z powyższym założeniem, planowane jest także włączenie wszystkich gmin znajdujących się w powiecie wieruszowskim do obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wieluniu. Natomiast sprawy gmin z powiatu pajęczańskiego będą rozpoznawane w trzech różnych sądach rejonowych. Tego typu zmiana uzasadniona jest koniecznością zniwelowania dysproporcji w obszarach właściwości poszczególnych sądów rejonowych, które mogą wystąpić po wprowadzeniu w życie projektowanych rozwiązań organizacyjnych.

Ustosunkowując się do propozycji powołania w Pajęcznie, Poddębicach i Wieruszowie sądów rejonowych, pragnę poinformować, że kryteria obowiązujące w resorcie sprawiedliwości uniemożliwiają powołanie tego rodzaju jednostek sądowych w ww. miastach. Natomiast w Łasku, Sieradzu i Zduńskiej Woli funkcjonują jednostki sądowe szczebla rejonowego, obejmujące swoimi obszarami właściwości powiaty, odpowiednio łaski, sieradzki i zduńskowolski. W strukturach wewnętrznych tych sądów znajdują się również wydziały ksiąg wieczystych.

Zmianom w organizacji sądów okręgowych będą towarzyszyły równoległe zmiany w organizacji prokuratur okręgowych (stąd koncepcja przekształcenia Prokuratury Okręgowej w Sieradzu w ośrodek zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi).

Ustosunkowując się do kwestii "przywrócenia Sądu Rejestrowego" w Sądzie Rejonowym w Sieradzu uprzejmie informuję, że ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769, z późn. zm.), utworzone z dniem 1 stycznia 2001 r. Wydziały Gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego, przejęły prowadzenie wszystkich rejestrów. Zatem nie jest możliwe pozostawienie Wydziału Rejestrowego w ww. Sądzie.

Wdrożenie reformy administracji publicznej powierzono ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej oraz innym organom administracji rządowej - zgodnie z ich właściwością, o czym stanowi art. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Na podstawie art. 107 ww. ustawy, Rada Ministrów została zobowiązana do przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania ustaw, o których wyżej mowa, wraz z propozycjami ich zmian. W konsekwencji ww. regulacji, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został opracowany dokument pt. Informacja o skutkach obowiązywania ustaw reformujących administrację publiczną, który po przyjęciu w dniu 27 czerwca 2000 roku przez Radę Ministrów, został skierowany do Sejmu. Wraz ze wskazaną Informacją, Marszałkowi Sejmu został przedłożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten obejmuje zmiany w ustawach ustrojowych i niektórych innych ustawach normujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, na potrzebę zaproponowanych zmian wskazała dotychczasowa praktyka, a także postulaty zgłaszane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej. W konsekwencji, we wszystkich ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono zmiany wzmacniające spójność przyjętych w nich rozwiązań. Należy podkreślić, że nowelizacja nie narusza fundamentalnych założeń ustrojowych zawartych w przepisach samorządowych. Podczas 106 posiedzenia Sejmu planowane jest rozpatrzenie sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o stanowisku Senatu w sprawie cytowanej ustawy o zmianie ustawy ... .

Reasumując, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako odpowiedzialny za wdrożenie reformy administracji publicznej, monitoruje jej przebieg i funkcjonowanie, natomiast dostosowanie sieci instytucji, o których mowa w oświadczeniu, do podziału administracyjnego kraju, leży poza jego kompetencjami. Obowiązujące przepisy - jak wyżej wskazano - zawierają stosowne regulacje, które pozwalają na powoływanie takich instytucji tam, gdzie jest to obiektywnie uzasadnione. Należy jednak zauważyć, że od czasu wprowadzenia reformy administracji publicznej upłynęły dopiero dwa lata i reformy tej nie należy traktować jako ostatecznie zakończonej. Cały czas trwają prace nad doskonaleniem przyjętych wtedy rozwiązań. Ich efektem jest m.in. ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 136, z późn. zm.), a także znajdujący się w toku prac parlamentarnych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

Marek Biernacki

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Adama Graczyńskiego, złożonym na 76. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 81):

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2001 r., sygn. AG/043/96/01/IV, przesyłające oświadczenie Senatora RP Pana Adama Graczyńskiego, złożone na 76. posiedzeniu Senatu, w dniu 23 lutego 2001 r., w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Stosownie do art. 163 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. Nr 78, poz. 483), samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego, w myśl art. 164 Konstytucji RP - jest gmina, który wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres działania i zadania gminy zawarte zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, do zakresu działania gminy należą tylko takie sprawy publiczne, które mają charakter lokalny i obejmują swym zasięgiem określone terytorium gminy. Rzeczowy wykaz zadań publicznych, realizowanych jako zadania własne gminy, zawiera art. 7 ustawy o samorządzie terytorialnym. Katalog zadań nie jest zamknięty, jednak gminy nie są uprawnione do wykonywania zadań zastrzeżonych w ustawach szczególnych dla innych organów i podmiotów, chyba że zadania takie zostaną im zlecone.

Artykuł 3 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 15, poz. 983, z późn. zm.) precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem dochodów gminy.

Są to:

1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych),

2) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych, innych),

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w określonej w ustawie wysokości,

4) subwencja ogólna,

5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy,

6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

7) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,

8) dochody z majątku gminy.

Również art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 określa dochody, które mogą być dochodami gminy.

Rozdział środków finansowych na zadania gmin (własne i zlecone) określa, w sposób szczegółowy, harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, opracowany przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja wszelkich wydatków powinna być dokonywana zgodnie z opracowanym harmonogramem, a obowiązek jego sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do sektora finansów publicznych zalicza się organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki.

Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001, nie posługują się pojęciem "dochody własne gmin". Podział dochodów uzyskiwanych przez gminy określają powyższe ustawy.

Samodzielność gminy, a w związku z tym samodzielne prowadzenie przez nią gospodarki finansowej na podstawie budżetu gminy, nie może być utożsamiane z dowolnym przeznaczeniem dochodów gminy na cele i zadania nie będące zadaniami gminy. Wszelkie zadania gmin (własne i zlecone) wynikają z przepisów ustaw oraz porozumień z organami administracji rządowej (art. 8 ustawy o samorządzie gminnym). Precyzyjne określenie tych zadań dla wszystkich gmin w Polsce, jest konieczne ze względu na dobro społeczności lokalnych gmin, a także z uwagi na realizację konstytucyjnych obowiązków państwa wobec obywateli oraz równości obywateli wobec prawa.

Samodzielność gminy w realizacji zadań polega natomiast na sposobie organizacji wykonania tych zadań. Samodzielność w prowadzeniu gospodarki finansowej gminy, związana jest z kolei z właściwym podziałem otrzymanych środków finansowych na realizację tych zadań.

Zatem samodzielności gminy, o której mowa w art. 16 Konstytucji RP oraz ustawie o samorządzie gminnym, nie należy łączyć z możliwością dowolnego dysponowania dochodami uzyskiwanymi przez gminę.

Reasumując, gmina, jak i inne jednostki samorządu terytorialnego, należy do sektora finansów publicznych, a jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu ich realizacji, co podlega ścisłej kontroli zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresu oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Należy podkreślić, iż przepis powyższy stanowi normę generalną, uszczegółowienie której następuje przepisami materii szczególnej. Do takiej zaliczyć należy ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Zgodnie z art. 104 tej ustawy, prowadzenie szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i artystycznych, przeszło do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. Ustawa o systemie oświaty, dopuszcza możliwość przejęcia przez gminę, na jej wniosek, jako zadania własnego, także prowadzenia szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych I stopnia oraz innych placówek. Stosownie do art. 104 ust. 4 ustawy, powyższe przekazanie może się odbyć za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz po zawiadomieniu właściwego kuratora oświaty co najmniej na sześć miesięcy przed terminem przejęcia.

Jednocześnie należy wskazać, iż stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Ponadto, ustawodawca zadecydował, iż uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 91 ustawy o systemie oświaty). Wydane na mocy delegacji ustawowej art. 91 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350 z późn. zm.), określa szczegółowo formy pomocy materialnej, świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy, uczniom szkół publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczom publicznych zakładów kształcenia nauczycieli. Wspomnianymi świadczeniami są m.in. stypendium socjalne, stypendium szkolne za wyniki w nauce, zakwaterowanie w internacie lub bursie. Wymaga podkreślenia, i powyższa pomoc materialna przysługuje z budżetu gminy słuchaczom szkół określonych w ustawie o systemie oświaty, a zatem uczniom nie będących słuchaczami szkół wyższych.

Zasada przyznawania pomocy materialnej studentom została uregulowana w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), której art. 152 stanowi, iż studentowi przysługuje prawo do pomocy materialnej, w tym także do stypendium socjalnego, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Szczegółowe formy przyznawania pomocy materialnej dla studentów określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz. U. Nr 9, poz. 32 z późn. zm.).

W świetle powyższych wyjaśnień, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów odbywa się ze środków budżetu państwa i nie znajduje się we właściwości gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Reasumując, określone w ustawie o systemie oświaty zadania i kompetencje gmin w sprawie udzielania stypendiów ograniczają się tylko do pomocy na rzecz uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. W przypadku wypłacanych z budżetu gminy świadczeń na rzecz osób fizycznych, podstawą dokonywania takich wydatków mogą być wyłącznie przepisy odrębnych ustaw, które ustanawiają tego rodzaju świadczenia i zobowiązują do ich udzielania.

Należy przypuszczać, iż znowelizowanie ustawy o samorządzie gminnym nie jest właściwym sposobem przyznania gminom prawa udzielania studentom pomocy materialnej z budżetu gminy, bowiem nie jest to nałożenie na jednostkę samorządu terytorialnego nowych obowiązków (praw) w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, lecz rozszerzenie katalogu kompetencji z zakresu już przypisanego gminie - oświaty. Stąd też, za właściwe należałoby uznać raczej znowelizowanie materii szczególnej, w tym m.in. ustawy o systemie oświaty.

Na zakończenie uprzejmie informuję, iż w trakcie prac nad uchwaloną w dniu 16 lutego 2001 r. przez Sejm RP ustawą o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2001 r. Senat RP uchwalił m.in. poprawkę w przedmiotowej kwestii, skutkującą wprowadzeniem postulowanych przez Pana Senatora zmian do wskazanego na wstępie przepisu ustawy o samorządzie gminnym. Jedna z propozycji przyjętych przez Senat RP, dotyczących zmiany ustawy o samorządzie gminnym, zakłada powierzenie radzie gminy kompetencji do podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Podczas 106 posiedzenia Sejmu RP, w dniach 10-11 kwietnia 2001 r., planowane jest rozpatrzenie sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o stanowisku Senatu w sprawie cytowanej powyżej ustawy o zmianie ustawy.

Z poważaniem

Marek Biernacki

***

Minister Gospodarki przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Gibuły, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospoli
tej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z Oświadczeniem Pana Senatora Ryszarda Gibuły przesłanym przy piśmie znak: AG/043/125/01/IV, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi do 27 marca 2001 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień.

Z wyrazami szacunku

Minister
z up. Podsekretarz Stanu
Jerzy Eysymontt

***

Minister Gospodarki przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Markowskiego, złożone na 78. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 83):

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Nawiązując do listu z dnia 4 kwietnia br. znak: AG/043/151/01/IV w sprawie oświadczeń złożonych przez senatora Jerzego Markowskiego, dotyczących Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, przedstawiam następujące wyjaśnienie:

Z uwagi na celowość i konieczność koncentracji potencjału naukowo-badawczego oraz niezbędność tworzenia silnych ekonomicznie i organizacyjnie jednostek badawczo-rozwojowych, Ministerstwo Gospodarki jeszcze w lipcu 1999 r. podjęło działania zmierzające do konsolidacji nadzorowanych jednostek.

Do kwietnia 2000 r. zainteresowanie konsolidacją wyraziło 39 jednostek w ramach 13 grup tematycznych. Dokonana w grudniu 2000 r. analiza przebiegu procesów konsolidacyjnych wykazała, że aktualnie procesem konsolidacyjnym objętych jest 29 jednostek w ramach 10 grup tematycznych.

Jedna z grup zakłada konsolidację Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (IWP) oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKiCHZ) w Warszawie. Grupa ta obejmowała również Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych w Warszawie, którego konsolidacja miała być dokonana poprzez jego likwidację. Instytut ten został zlikwidowany z dniem 20 listopada 2000 r., a część załogi oraz zagadnień badawczych przejął Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

Problemy konsolidacyjne ww. instytutów były przedmiotem wielu narad roboczych, w tym szczególnie w dniach 17 kwietnia, 18 maja oraz 10 listopada 2000 r., które miały miejsce w Ministerstwie Gospodarki. W wyniku tych spotkań zainteresowane jednostki opracowały szereg analiz i wniosków. Odnosi się to przede wszystkim do ustaleń narady w dniu 10 listopada 2000 r. Opracowania te ujmowały m.in. takie zagadnienia jak:

- uzasadnienie potrzeby i zakres działalności naukowo-badawczej,

- obecny i docelowy schemat organizacyjny z wyszczególnieniem projektowanych zakładów i ich komórek,

- informacje o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres trzech kwartałów 2000 r.

Do powyższych materiałów zostały również dołączone dokumenty dotyczące utworzenia instytutów, statuty oraz regulaminy organizacyjne obu jednostek. Materiały te stanowiły oddzielne opracowania, a ich analiza nie umożliwiła jednak podjęcia do chwili obecnej ostatecznych decyzji konsolidacyjnych.

Aktualnie rozważane są następujące rozwiązania dotyczące powyższych jednostek:

- zlokalizowanie w obiekcie IWP również IKiCHZ, jako oddzielnych instytutów o osobowości prawnej, działających "pod jednym dachem" z możliwością ich ewentualnej konsolidacji w przyszłości. Wielkość posiadanych powierzchni użytkowych i potrzeb IWP umożliwia przyjęcie takiego wariantu,

- utworzenie, w trybie § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych, jednego instytutu z dotychczasowych dwóch, które w wyniku połączenia utracą swą osobowość prawną na rzecz nowopowstałej jednostki.

W rozpatrywanych wariantach konsolidacyjnych nigdy nie był stawiany problem likwidacji dotychczasowej działalności statutowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Działalność Instytutu ma długoletnią tradycję, znana jest zarówno w kraju jak i za granicą. Jego osiągnięcia, szczególnie w ostatnich dwóch latach zarówno w odniesieniu do wzornictwa przemysłowego jak i pozostałej działalności, są bezsporne i niekwestionowane.

Ponadto uprzejmie informuję Panią Marszałek, że trwają prace Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy jednostek badawczo-rozwojowych, powołanego zarządzeniem nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami.

W wyniku tego postępowania będzie prowadzona restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych, w tym także Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Proces restrukturyzacji jest procesem nieuchronnym i ze wszech miar racjonalnym.

W uzasadnieniu do opracowanego w grudniu 2000 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą projektu ustawy o Polskim Instytucie Rozwoju Eksportu przyjęto założenie m.in., że "Instytut miałby działać w głównej mierze w oparciu o zasoby kadrowe, finansowe i rzeczowe istniejących instytucji i jednostek organizacyjnych, a mianowicie Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, których przekazanie nastąpiłoby nieodpłatnie". Założenie to nie było przedmiotem jakichkolwiek analiz i decyzji. Krajowa Izba Gospodarcza w lutym br. opracowała również "Założenia organizacji i działania Instytutu Rozwoju Eksportu".

Projekty powyższe są przedmiotem analiz szeregu instytucji zainteresowanych problematyką eksportu. Do chwili obecnej jakiekolwiek decyzje w tym przedmiocie nie zostały podjęte.

Z wyrazami szacunku

Minister

z up. Wojciech J. Katner

Podsekretarz Stanu
***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Gołąbka, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82), przekazał Minister Pracy i Polityki Społecznej:

Warszawa, 12 kwietnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałe
k Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 21 marca 2001 r. znak: AG/043/119/01/IV oświadczeniem Pana Senatora Zbigniewa Gołąbka, złożonym na 77 posiedzeniu Senatu RP w dniu 15.03.2001 r. w sprawie środków Funduszu Pracy na realizację programu przeciwdziałania bezrobociu przez urzędy pracy, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, co następuje:

Ustawa budżetowa na 2001 r. przyjęta przez Sejm RP w dniu 1 marca br. przewiduje ogółem wydatki z Funduszu Pracy w kwocie 8.474 mln zł. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przewidziana została kwota 1.190 mln zł., z tego:

- 390 mln zł. - na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,

- 310 mln zł. - na aktywizację zawodową absolwentów,

- 200 mln zł. - na prace interwencyjne,

- 170 mln zł. - na szkolenia,

- 50 mln zł. - na roboty publiczne,

- 70 mln zł. - na inne (programy specjalne, umorzenie pożyczek).

Kwoty środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu jakie będą mogły być wydatkowane w 2001 r. przez poszczególne samorządu powiatowe, ustalone zostały przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - dysponenta Funduszu Pracy - wg wzoru algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 27, poz. 299).

Algorytm ten preferuje przede wszystkim powiaty o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopie bezrobocia, a także powiaty o dużym udziale: długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku oraz wysokim udziale bezrobotnych absolwentów.

Jednocześnie nadmieniam, że rezerwa będąca w dyspozycji prezesa KUP została obniżona do 20% środków Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, określonych w kontraktach zawieranych z samorządami powiatów. Te dodatkowe środki, w 2001 r. będą mogły być przeznaczone także na sfinansowanie powstałych na koniec 2000 r. zobowiązań z tytułu realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu, jeżeli kwoty środków ustalone wg wzoru algorytmu byłyby niższe od istniejących zobowiązań.

W kwestii terminowego przekazywania samorządom powiatów środków na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium uprzejmie informuję, że w związku z włączeniem z dniem 1 stycznia 2000 r. powiatowych urzędów pracy w skład powiatowej administracji zespolonej, od ubr. środki na ww. zobowiązania ujmowane są w budżecie wojewodów. Wojewodowie przekazują te środki na konta powiatowych urzędów pracy, będących jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych, które są płatnikami tych składek.

Przewidziana w ustawie budżetowej na 2001 r. kwota środków na ten cel jest o 191 mln zł wyższa niż w ubiegłym roku, choć w przypadku wystąpienia wyższej od planowanej liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium środki na ten cel mogą okazać się niewystarczające.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) - nie opłacanie za bezrobotnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie powoduje wyłączenia tych osób z systemu ubezpieczenia zdrowotnego i pozbawienia ich oraz członków rodziny uprawnień wynikających z podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ponadto nadmieniam, że w I kwartale br. Minister Finansów przekazał wojewodom środki umożliwiające opłacenie przez powiatowe urzędy pracy pozostałych z ubr. zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku lub stypendium.

W związku z włączeniem powiatowych urzędów pracy w skład powiatowej administracji zespolonej, środki na ich funkcjonowanie ujęte są w budżetach wojewodów, którzy dokonują ich rozdziału i przekazują samorządom powiatowym. Kwoty tych środków ujęte w budżetach wojewodów, określone zostały przez Sejm RP w ramach przyjętej ustawy budżetowej.

Podzielając stanowisko Pana Senatora Zbigniewa Gołąbka dotyczące dużego obciążenia zadaniami urzędów pracy, nadmieniam, że środki na ich funkcjonowanie mogą być przekazane przez Wojewodów w takiej wysokości w jakiej przewidziane zostały na ten cel w przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej.

Przekazując powyższe

Z szacunkiem

Longin Komołowski

***

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Masłowskiego, złożonym na 78. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 83):

Warszawa, 2001.04.12

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 4 kwietnia br., znak: AG/043/155/01/IV, przy którym przesłane zostało oświadczenie Senatora Pana Jerzego Masłowskiego dotyczące sytuacji żołnierzy zawodowych, którzy zostaną objęci redukcją sił zbrojnych - w zakresie prawa do emerytury i zasad jej wymiaru, skierowane do ministra pracy i polityki społecznej, pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przyjęła jako jedną z podstawowych reguł - regułę ujednolicenia ubezpieczeń społecznych dla wszystkich grup zawodowych w Polsce. W konsekwencji, na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy - żołnierze zawodowi objęci są obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowym, na takich samych zasadach jak wszystkie inne grupy zawodowe.

Zasada ta dotyczy oczywiście tych żołnierzy zawodowych, którzy nie pozostawali w służbie w dniu wejścia w życie omawianej ustawy. Tak więc żołnierz zawodowy, który obecnie podejmuje służbę po raz pierwszy, otrzyma w przyszłości emeryturę lub rentę według takich samych zasad wymiaru jak każdy innych ubezpieczony. W ten sposób zostaną stopniowo zlikwidowane tzw. odrębności w zasadach przyznawania świadczeń dla poszczególnych grup zawodowych. Natomiast żołnierze, którzy w dniu 1 stycznia 1999 r. pozostawali w służbie, mają przyznawane emerytury i renty według poprzednio obowiązujących zasad.

W trakcie prac sejmowych znajduje się projekt nowelizacji ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 z późn. zm.). Nowelizacja polegałaby na wprowadzeniu następującego zapisu:

"Żołnierze, którzy mieli ustalone prawo do emerytury wojskowej lub zostali zwolnieni ze służby, z wyłączeniem zasadniczej służby wojskowej, nie spełniając warunków określonych w art. 12 (tj. warunku posiadania 15 lat służby), a następnie zostali po dniu 1 stycznia 1999 r. przyjęci ponownie do służby, nabywają prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej na zasadach i warunkach określonych w niniejszej ustawie. Osoby, o których mowa wyżej nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym". Powyższa zasada nie miałaby zastosowania do żołnierzy, którzy po raz pierwszy zostali powołani do służby wojskowej po dniu 1 stycznia 1999 r.

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 marca br. połączone Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęły ww. propozycję nowelizacji wspomnianej ustawy.

W przypadku nie spełnienia przez zwolnionego ze służby żołnierza zawodowego warunku posiadania 15 lat służby, uprawniającego do otrzymania emerytury z systemu zaopatrzeniowego, otrzyma on emeryturę z powszechnego systemu emerytalnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - do wymaganego ustawą stażu emerytalnego zaliczone zostaną okresy pełnionej w Polsce służby:

a) w Policji (Milicji Obywatelskiej),

b) w Urzędzie Ochrony Państwa (w organach bezpieczeństwa publicznego),

c) w Straży Granicznej,

d) w Służbie Więziennej,

e) w Państwowej Straży Pożarnej.

Osoby takie, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., będą miały ustalony kapitał początkowy na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Jeżeli natomiast, zgodnie z proponowaną nowelizacją tzw. ustaw "mundurowych", żołnierze zawodowi nie zostaną po zwolnieniu ponownie przyjęci do służby - w przypadku wykonywania zatrudnienia innego niż służby, będą w myśl art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Będzie również miała wobec nich zastosowanie, wynikająca z art. 19 tej ustawy, zasada dotycząca ograniczenia podstawy wymiaru składek do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, żołnierzom zawodowym, którzy nie spełnią warunku posiadania 15 lat służby urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., jak również urodzonym po dniu 1 stycznia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy nie przystąpili dobrowolnie w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r. do żadnego z otwartych funduszy emerytalnych, będzie przysługiwała emerytura z I filaru, a więc na dotychczasowych zasadach. Termin powyższy uważa się za zachowany, jeżeli osoba urodzona w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r, nie podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w 1999 roku, lecz przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia po dniu 31 grudnia 1999 r. oraz w dniu powstania tego obowiązku nie ukończyła 50 lat.

Żołnierze zawodowi urodzeni po dniu 31 grudnia 1968 r., którzy nie spełnią warunku posiadania 15 lat służby, będą obowiązkowo objęci owym systemem, co oznacza, że opłacana przez nich składka w okresie zatrudnienia po zwolnieniu ze służy będzie podzielona pomiędzy ZUS i otwarte fundusze emerytalne.

Uposażenie z tytułu służby, pobierane w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia zwolnienia ze służby, będzie mogło być uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury z powszechnego systemu emerytalnego, a uzyskane w tym okresie zarobki będą mogły być wskazane do podstawy wymiaru świadczenia.

Pragnę jednocześnie uprzejmie poinformować, że resort pracy i polityki społecznej nie przewiduje odrębnych uregulowań w powszechnym systemie emerytalnym w zakresie zasad przyznawania i wymiaru świadczeń dla tej grupy osób.

MINISTER
z upoważnienia
Sekretarz Stanu

Ewa Lewicka

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82), przekazał Minister Skarbu Państwa:

Warszawa, 17 kwietnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Piotra Andrzejewskiego (AG/043/128/01/IV) w sprawie kontynuacji polityki Ministra Andrzeja Chronowskiego w zakresie wykonywania zarządu mieniem Skarbu Państwa, uprzejmie przekazuję następujące informacje:

I. Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach nadzoru właścicielskiego.

Zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach określał kodeks handlowy, a od 1 stycznia 2001 r. reguluje kodeks spółek handlowych, poprzez specyfikację spraw zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia.

Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur stosowanych w oparciu o przepisy obowiązującego do końca 2000 r. kodeksu handlowego oraz statutów/umów spółek. Kodeks, zastrzegając nienaruszalność uprawnień poszczególnych organów, a przede wszystkim zarządu spółki do reprezentacji spółki i zarządzania jej przedsiębiorstwem, dopuszcza możliwość poszerzenia kompetencji walnego zgromadzenia.

Korzystając z tych możliwości, w celu wzmocnienia nadzoru i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, poprzez odpowiednie zapisy w statutach jednoosobowych spółek SP, poszerzono katalog spraw wymagających zgody walnego zgromadzenia.

Instrumenty wykorzystywane w ramach nadzoru właścicielskiego dostosowane są do rodzaju i zakresu nadzorowanych spraw.

Zakres nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach SP, wyrażony uprawnieniami walnego zgromadzenia, obejmuje dwojakiego rodzaju decyzje:

- decyzje w sprawach kadrowych,

- decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spółki.

Zastrzeżone dla walnego zgromadzenia decyzje w sprawach kadrowych dotyczą powoływania i odwoływania członków Zarządu, powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych, kwitowania obu tych organów z wykonania obowiązków oraz ustalania ich wynagrodzeń.

Wynikające z obowiązujących statutów/umów spółek sprawy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spółki wymagające zgody lub decyzji walnego zgromadzenia obejmują:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy oraz podział zysku lub pokrycie straty,

2) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

3) zmiana Statutu Spółki,

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

5) sposób i warunki umorzenia akcji,

6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) emisja obligacji,

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.

10) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

12) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy:

a) objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

b) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów nie przekracza 10% udziału w kapitale akcyjnym lub zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji lub udziałów nie przekracza 5% kapitału akcyjnego Spółki,

1) określanie sposobu wykonywania prawa głosu w akcji na Walnym Zgromadzeniu lub udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50% (w spółkach tworzonych obecnie 100%) akcji lub udziałów, w sprawach:

a) zmiany statutu lub umowy spółki,

b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,

c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,

d) zbycia akcji lub udziałów spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości,

2) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie,

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w pakiecie nie przekraczającym 10% udziału w kapitale akcyjnym lub zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji/udziałów przekracza 5% kapitału akcyjnego Spółki,

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

3) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,

4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,

5) ustalanie zasad wynagrodzenia zarządu oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków zarządu, z wyjątkiem prezesa.

Ogólne procedury dotyczące przygotowania i rozpatrywania przez walne zgromadzenie wymienionych powyżej spraw określają, akceptowane przez Podsekretarza Stanu w MSP, dwa dokumenty:

- Informacja dotycząca sporządzania dokumentów na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy za rok ...,

- Procedury stosowane w Ministerstwie Skarbu Państwa przy rozpatrywaniu spraw na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Zgromadzenie Wspólników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w spółce akcyjnej, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie dopuszczalne jest nie powołanie organów nadzoru i kontroli i sprawowanie tego nadzoru przez poszczególnych wspólników - bezpośredni, bieżący nadzór nad działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza.

W odniesieniu do spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa współpraca z tymi spółkami następuje głównie przez Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy. Oznacza to możliwość pozyskiwania materiałów informacyjnych odpowiednio do problematyki organizowanych zgromadzeń. Pełne informacje o działalności spółki pozyskiwane są w związku ze Zwyczajnymi Zgromadzeniami.

Na okoliczność przygotowywania stanowiska Skarbu Państwa została opracowana i akceptowana przez Ministra Skarbu Państwa procedura postępowania (decyzja nr Org/11/2000 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie przygotowania dokumentacji na zgromadzenia akcjonariuszy) wspólników spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa).

W sprawach bieżących współdziałanie z organami spółki prowadzone jest głównie przez członków rady nadzorczej reprezentujących Skarb Państwa. W spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa do współdziałania włączony jest również zarząd spółki.

Okresowe (kwartalne) informacje dotyczące spółki pozyskiwane są na wzorach akceptowanych przez Ministra Skarbu i odnoszą się do wybranych obszarów działalności spółki. Informacje te przekazują przedstawiciele Skarbu Państwa w radzie nadzorczej.

II. Działanie nadzoru właścicielskiego w zakresie wyników finansowych

i dbałości o zarządzanie majątkiem.

Do najważniejszych zadań wynikających z uprawnień właścicielskich oraz praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa należy analiza wniosków spółek dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań organów spółki (zarządu i rady nadzorczej), wniosków dotyczących podziału zysku i udzielania pokwitowania zarządowi i radzie nadzorczej.

Dokumenty spółek są szczegółowo analizowane pod względem osiągniętych w ciągu roku wyników ekonomiczno-finansowych, w tym przestrzegania ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. Oceniana jest także realizacja innych zadań, np. zamierzeń restrukturyzacyjnych.

Podstawą do udzielenia pokwitowania władzom spółki jest ustalenie, że organy te działały zgodnie z przepisami prawa, w tym Kodeksu handlowego, przepisami statutu/umowy spółki i regulaminami wewnętrznymi spółki, podejmowały działania zgodne z interesem spółki oraz interesem i wolą jedynego akcjonariusza Skarbu Państwa (wyrażoną w statucie/umowie spółki oraz uchwałach walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników).

Przeprowadzona analiza oraz opinia dotycząca skwitowania władz spółki jest podstawą do zatwierdzenia podziału zysku netto.

Przy podziale zysku netto stosuje zasady akceptowane przez Ministra Skarbu Państwa. Podstawowe ich założenia stanowią:

- w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki 5-15% zysku netto przeznacza się na dywidendę pobieraną przez Skarb Państwa,

- pozostała część zysku netto dzielona jest w taki sposób, aby zachowana była proporcja 50% do 50% pomiędzy odpisami na cele rozwojowe pozostające w spółce (kapitał zapasowy oraz pozostałe fundusze rezerwowe) a odpisami na cele konsumpcyjne (na rzecz pracowników), w tym na nagrody z zysku i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W sytuacji spółek działających ze stratą, zatwierdzany jest wniosek zarządu dotyczący sposobu pokrycia strat (z kapitału zapasowego, pozostałych kapitałów rezerwowych lub z kapitału zapasowego odtworzonego w latach następnych), ewentualnie podejmowane są decyzje co do dalszego funkcjonowania spółki.

Dla zapewnienia sobie podstawowych informacji o działalności spółek MSP opracowano wzór informacji, którą zarządy wspólnie z i radami nadzorczymi obowiązane są co kwartał przesyłać do Ministerstwa.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2001 r. kodeksu spółek handlowych, dodatkowo do kompetencji walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników należą sprawy:

- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- związane z nabyciem i zbyciem wszelkich nieruchomości lub udziału w nieruchomości (do czasu wprowadzenia nowych regulacji w statutach/umowach spółek).

Ministerstwo sprawuje także nadzór nad sprawami związanymi z zamianą wierzytelności na akcje w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz z realizacją ugód bankowych.

W odniesieniu do spółek z częściowym udziałem SP, Ministerstwo:

- dokonuje oceny projektów uchwał walnego zgromadzenia i przygotowuje opinie co do sposobu głosowania,

- opracowuje dokumentację niezbędną do udziału przedstawiciela Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu (instrukcje, pełnomocnictwa, itp.),

- na podstawie dokonanej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, przygotowuje propozycje optymalnego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa wynikających z posiadanych akcji i udziałów,

- opiniuje wnioski dotyczące sprzedaży akcji i udziałów SP.

III. Zasady i tryb nominacji przedstawicieli SP w radach nadzorczych.

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Powoływanie lub odwoływanie członków rad nadzorczych oraz uzupełnianie ich składu dokonywane jest zgodnie z decyzją Nr 18 MSP z dnia 5.05.1998 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem SP, prowadzenia bazy kandydatów na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania egzaminów na kandydatów do rad nadzorczych, zmienionej decyzją Org Nr 6 MSP z dnia 29 lutego 2000 r.

Dokumentem, na podstawie którego zostaje ustalony skład RN jest stosowny wniosek złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.

Na tej podstawie prowadzony jest kwartalny i roczny monitoring wyników ekonomiczno-finansowych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Nadzór nad dbałością o zarządzanie majątkiem, realizowany jest na podstawie przepisów statutów/umów spółek, zgodnie z którymi Ministerstwo przygotowuje projekty uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników w sprawach:

- wyrażenia zgody na zawiązanie przez spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,

- określenia sposobu wykonywania prawa głosu z akcji (udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiada więcej niż 50% akcji,

- wyrażania zgody na zbycie przez spółkę nabytych lub objętych akcji (udziałów) spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia,

- nabycia przez spółkę nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 części kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiło przed upływem 2 lat od zarejestrowania spółki,

- zbycia nieruchomości (w przypadku spółek akcyjnych-fabrycznych) oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, które mogą stanowić odrębne przedsiębiorstwo,

- podwyższenia lub obniżenie kapitału akcyjnego/zakładowego.

Zbywanie nieruchomości w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nieruchomości fabrycznych w spółkach akcyjnych dokonywane jest zgodnie z ustawą z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.08.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargów (Dz. U. Nr 108, poz. 696 z późn. zm.). Zgoda walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników poprzedzona jest wnikliwą analizą dokumentacji oraz oceną ekonomicznego uzasadnienia. W przypadku nieodpłatnego przekazania majątku lub sprzedaży poniżej wartości księgowej, zgoda zależy od wysokości kapitału zapasowego.

Przy wyborze kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się wymogi określone w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. (Dz. U. Nr 110, poz. 718, z późn. zm.), tj.:

- ukończone studia wyższe (wymóg ten nie dotyczy kandydatów wybieranych przez pracowników),

- zdany egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych.

a także określone w § 5 zwolnienia z obowiązku składania egzaminu.

Zgodnie z decyzją Ministra Skarbu Państwa w 2000 r. dokonano zmian w statutach/umowach spółek, przenosząc do kompetencji walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników - powoływanie i odwoływanie członków zarządów spółek.

Przy realizacji powyższej decyzji Ministerstwo stosuje odpowiednio zmodyfikowane wzory wniosków, obowiązujących przy ustalaniu/zmianie składu RN.

IV. Nadzór nad polityką płacową spółek.

Wynagrodzenia pracowników spółek określane są w zakładowych układach zbiorowych pracy, zawieranych przez pracodawców z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wysokość wynagrodzeń na podstawie zawartych układów nie może jednak powodować nieuzasadnionego przekroczenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, ustalonego przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych (lub Radę Ministrów). Ministerstwo na podstawie informacji otrzymanych od spółek dokonuje co kwartał oceny kształtowania wskaźnika w poszczególnych spółkach. W przypadku przekroczenia wskaźnika oceniana jest sytuacja finansowa spółki, a w szczególności: płynność finansowa, terminowość regulowania zobowiązań podatkowych i z ubezpieczenia społecznego, stosunek nakładów na odtworzenie majątku produkcyjnego do naliczonej amortyzacji oraz analizowane są przyczyny przekroczenia wskaźnika.

Spółki zostały zobowiązane do przestrzegania dyscypliny płacowej, zgodnie z ustawą o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń, a rady nadzorcze do nadzoru nad wykonaniem tych postanowień. Organy spółki (zarządy i rady nadzorcze) rozliczane są z nałożonych obowiązków w trakcie oceny dokonywanej przez zwyczajne walne zgromadzenie. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego przekroczenia wskaźnika podejmuje się sankcje w postaci decyzji personalnych oraz finansowych.

Wyniki kwartalnych analiz przekazywane są do Ministerstwa Finansów, które przygotowuje zbiorczą analizę przestrzegania ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń dla Rady Ministrów.

Z poważaniem

Aldona Kamela-Sowińska

***

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Wiesława Pietrzaka, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 2001-04-17

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przesłanym przy piśmie AG/043/135/01/IV z dnia 21 marca 2001 r. oświadczeniem Pana Senatora Wiesława Pietrzaka złożonym na 77 posiedzeniu Senatu w dniu 15 marca 2001 r. w sprawie uruchomienia linii autobusowej Węgorzewo-Gdańsk przez Barciany, Korsze, Bartoszyce uprzejmie informuję, iż stosownie do założeń reformy ustrojowej państwa przepisami ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) dokonano nowelizacji ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób. Kierując się tymi samymi względami znowelizowano ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tj. - Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601). Zmiany te dostosowały obowiązujące przepisy do struktury organów administracji publicznej.

Aktualnie kompetentnymi w zakresie wydawania zezwoleń, koordynacji i uzgodnień rozkładów jazdy w krajowym transporcie drogowym osób są organy jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw PKS należy zauważyć, że do 1997 r. organem założycielskim dla wszystkich przedsiębiorstw PKS był Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Z dniem 1 października 1997 r. ich organami założycielskimi stali się właściwi terytorialnie wojewodowie, którzy samodzielnie podejmują wszelkie decyzje dotyczące tych przedsiębiorstw.

Zatem rolą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest stwarzanie warunków funkcjonowania przewozu osób, natomiast realizacja przywołanych przepisów należy do odpowiednich organów.

Niemniej w sprawie sygnalizowanych trudności w uruchomieniu przez PKS w Kętrzynie linii na trasie Węgorzewo-Gdańsk, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej podjęło działania wyjaśniające. W wyniku tych czynności ustalono, że uruchomienie proponowanego kursu koliduje z interesami ekonomicznymi przedsiębiorstw PKS w Bartoszycach i Elblągu przez co ww. jednostki nie wyrażają zgody na korzystanie z ich dworców. Równocześnie jednak mieszkańcy szeregu miejscowości z terenu działania przedsiębiorstwa PKS w Kętrzynie nadal są zainteresowani możliwością bezpośredniego autobusowego połączenia z Gdańskiem.

W związku z powyższym uprzejmie informuję Panią Marszałek, że rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Przedsiębiorstwami PKS w Kętrzynie, Bartoszycach i Elblągu uwzględniające słuszne interesy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego może i powinno odbyć się na drodze spotkania przedstawicieli zainteresowanych przedsiębiorstw, Wojewody i Marszałka Województwa.

Natomiast moja interwencja w sprawie może jedynie polegać na tym, że w spotkaniu będzie uczestniczył - w charakterze mediatora - przedstawiciel Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, który zostanie przeze mnie delegowany o ile zainteresowani uznają taki udział za wskazany.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia wyczerpują kwestie podniesione w oświadczeniu Pana Senatora Wiesława Pietrzaka.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Stanu

Krzysztof J. Tchórzewski

***

Minister Finansów przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Markowskiego, złożone na 75. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 80):

Warszawa, 17 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z otrzymanym przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. Oświadczeniem złożonym przez senatora Jerzego Markowskiego na 75 posiedzeniu Senatu w dniu 14 lutego 2001 r., w którym Autor powołuje się na informację Prezesa GUC złożoną na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 8 lutego 2001 r., "iż każda złotówka zainwestowana w kierowany przez niego urząd przynosi pięćdziesięcioczterokrotny zysk" oraz stwierdzenie, "że gdyby w budżecie państwa uzyskał kwotę 170 milionów zł, to jego urząd dostarczyłby budżetowi państwa wpływy w wysokości ponad 8 miliardów zł" - uprzejmie informuję Panią Marszałek, co następuje:

1.Na podstawie informacji zawartych w stenogramie z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 8.02.2001 r. należy stwierdzić, że nieprawdą jest jakoby Prezes GUC deklarował wpływy do budżetu państwa w wysokości ponad 8 miliardów zł, po uzyskaniu kwoty 170 mln zł. Natomiast Prezes GUC stwierdził, że każda złotówka zainwestowana w służbę celną daje 54 zł.

2.Wyniki analiz dochodów budżetowych z tytułu poboru ceł i podatków, związanych z importem towarów w latach 1997-2000 nie potwierdzają wiarygodności stwierdzenia, że istnieje związek o wielkiej skali pomiędzy wielkością dodatkowych środków na funkcjonowanie administracji celnej, a wielkością uzyskiwanych przez nią wpływów do budżetu państwa. Zwiększenie wydatków o postulowaną przez Prezesa GUC kwotę 170 mln zł (na wydatki inwestycyjne lub wzrost zatrudnienia) mogłoby przyczynić się pośrednio do poprawy funkcjonowania administracji celnej, skrócenia czasu odpraw, zwiększenia ilości i skuteczności kontroli celnej w obrocie towarowym oraz przywozie i wywozie niehandlowym itp.

Decydujący wpływ na wielkość pobieranych przez administrację celną ceł i podatków mają takie czynniki jak: polityka celna i podatkowa państwa, wielkość importu, kształtowanie się kursów walut obcych do złotego. Administracja celna nie ma istotnego wpływu na ich kształtowanie.

3.Łączne wydatki budżetu państwa i środka specjalnego GUC na administrację celną w latach 1997-2000 odpowiednio wynosiły: 638, 690, 709 i 821 mln zł, a wg planu na 2001 r. wydatki te mają wynieść 893 mln zł. Po uwzględnieniu środków PHARE w kwocie 20 mln EUR oraz wymaganego w związku z tym współfinansowania ze strony budżetu państwa łączne środki przewidziane dla administracji celnej na rok 2001 wzrastają do kwoty 994 mln zł. Należy zauważyć, że środki finansowe przeznaczone na administrację celną rosną sukcesywnie i realnie. Na przestrzeni trzech lat środki z budżetu państwa dla administracji celnej zwiększyły się ponad dwukrotnie z kwoty 391 mln zł w 1999 r. do kwoty 855 mln zł w 2001 r.

W latach 1997-2000 odnotowuje się sukcesywny spadek wpływów z ceł (odpowiednio: 7.037, 6.077, 5.566, 5.080 i 4.814 mln zł w planie na 2001 r.) i równocześnie wzrost pobieranych przed administrację celną podatków (odpowiednio: 27.142, 31.205, 35.950, 40.504 i 43.339 mln zł wg szacunku w 2001 r.). Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż podatki pobierane przez organy celne nie stanowią o ostatecznych dochodach budżetowych, z uwagi na fakt, iż podatek od towarów i usług pobrany z tytułu importu towarów służących działalności gospodarczej, w zdecydowanej większości stanowi podatek naliczony dla podmiotów będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, który następnie pomniejsza należny podatek w rozliczeniach podatkowych tych podmiotów.

Uwzględniając wymienione wyżej dane można stwierdzić, że koszt (budżet państwa i środki specjalne) uzyskania 100 zł wpływów do budżetu (cło i podatki) w latach 1997-2000 kształtuje się na zbliżonym poziomie (1,87 zł w 1997 r. i 1,80 zł w 2000 r.). Relacja ta stale pogarsza się natomiast w odniesieniu do ceł. Pobór 100 zł cła w 2001 r. będzie ponad dwukrotnie "droższy" niż w 1997 r. W 1997 r. koszt poboru 100 zł cła wyniósł 9,07 zł, a w 2001 r. wyniesie 18,55 zł. Koszt poboru ceł będzie nadal wzrastał. Polska konsekwentnie wdraża, wynikający z układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, program redukcji ceł zachowując równocześnie względnie stabilny stan zatrudnienia w administracji celnej (liczba zatrudnionych w 1997 r. wyniosła 14.554, a w 2000 r. 14.638).

  1. 4.Teza, że wzrost wydatków na administrację celną powoduje wzrost wpływów z ceł i podatków nie znajduje również potwierdzenia we wskaźnikach dynamiki tych wielkości. Najwyższa dynamika wpływów ogółem miała miejsce w 1999 r. i wynosiła 111,36% przy najniższej w latach 1998-2000 dynamice wydatków, wynoszącej 102,75%. Z kolei przy relatywnie wysokiej dynamice wydatków w 2000 r. (115,80%) wystąpiła niższa w porównaniu z 1999 r. dynamika wpływów (109,80%).

Wyrażam pogląd, znajdujący pełne uzasadnienie w podanych wyżej przykładach, że nie ma bezpośredniego związku między wysokością nakładów budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie administracji celnej, a wymiernymi efektami jej działalności. Rzeczywiście wpływy do budżetu z tytułu funkcjonowania administracji celnej przewyższają ponad pięćdziesięciokrotnie nakłady ponoszone na ten cel, nie oznacza to jednak że dalsze zwiększanie nakładów automatycznie przełoży się na wyższe wpływy.

Pozwolę sobie również zauważyć, że Prezes GUC nie przedłożył analizy rachunku symulacyjnego lub innych materiałów, które dowodziłyby realności osiągnięcia takiego efektu.

Pragnę wyrazić przekonanie, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane za wyczerpujące.

Z poważaniem

Jarosław Bauc

***

Minister Obrony Narodowej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Janusza Lorenza, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82):

Warszawa, 17 kwietnia 2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Janusza Lorenza złożone na 77. posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 marca 2001 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Orkiestra wojskowa 15. Dywizji Zmechanizowanej stanowi integralny pododdział batalionu dowodzenia tej dywizji, która na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej i rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP jest obecnie w trakcie rozformowywania. Proces ten powinien zakończyć się do 30 czerwca br.

Niestety, nie jest możliwe pozytywne ustosunkowanie się do propozycji Pana Senatora Lorenza, aby przenieść tę orkiestrę do 6. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych w Ostródzie i w ten sposób uratować ją przed likwidacją. Garnizon w Ostródzie ma bowiem zostać zlikwidowany do końca 2002 r. Wtedy też zostanie rozformowany 6. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych.

Zdaję sobie sprawę z tego, że powyższe działania są niezwykle bolesne nie tylko dla żołnierzy z likwidowanych jednostek, lecz również dla społeczności lokalnej. Jednakże stanowią one nieuchronną konsekwencję przyjętego przez Radę Ministrów "Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006". Program ten nakłada na kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej obowiązek zachowania przede wszystkim jednostek o charakterze bojowym i wspierającym, niezbędnych do prowadzenia działań obronnych. Ilość jednostek zabezpieczających i usługowych musi zaś zostać ograniczona do niezbędnego minimum.

Proces ten objął również orkiestry wojskowe, w stosunku do których w toku prac nad projektem budżetu parlament dokonał korekty, zmniejszając limit wydatków przewidzianych dla nich o 9 mln zł. Sytuacja taka wymusiła zmniejszenie do końca br. liczby orkiestr funkcjonujących w Siłach Zbrojnych RP z 29 do 19. Jednak chciałbym zapewnić Panią Marszałek, iż członkowie likwidowanych orkiestr, w tym również orkiestry 15. Dywizji Zmechanizowanej, mogą liczyć na pomoc w ramach programu rekonwersji dla kadry zawodowej.

Przekazując powyższe wyjaśnienia pozwolę sobie żywić nadzieję, że przyjmie je Pani Marszałek ze zrozumieniem.

Łączę wyrazy szacunku

Bronisław Komorowski

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Grzegorza Lipowskiego, złożonym na 73. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 78), przekazał Minister Zdrowia:

Warszawa, dnia 17.04.2001 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Lipowskiego, złożone na 73. posiedzeniu Senatu w dniu 11 stycznia 2001 roku, dotyczącego uprawnień do bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowany został projekt autopoprawki do projektu ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym, zawierający m.in. propozycję zmiany art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegającą na dodaniu w ust. 3 tego przepisu punktu 3 w brzmieniu:

"3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa

w art. 28 ust. 6".

Według ww. propozycji koszty przeprowadzenia omawianych Badań ponosić miałaby gmina. Powyższy projekt pozostaje obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Opala

***

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Mariana Żenkiewicza, złożonym na 78. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 83):

Warszawa, 18 kwietnia 2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2001 r. znak: AG/043/158/01/IV oświadczeniem Pana Senatora Mariana Żenkiewicza, złożonym na 78 posiedzeniu Senatu RP w dniu 30.03.2001 r. w sprawie środków Funduszu Pracy na realizację programu przeciwdziałania bezrobociu przez urzędy pracy uprzejmie informuję, co następuje:

Ustawa budżetowa na 2001 r. przyjęta przez Sejm RP w dniu 1 marca br. przewiduje ogółem wydatki z Funduszu Pracy w kwocie 8.474 mln zł. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przewidziana została kwota 1.190 mln zł., z tego:

- 390 mln zł - na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,

- 310 mln zł - na aktywizację zawodową absolwentów,

- 200 mln zł - na prace interwencyjne,

- 170 mln zł - na szkolenia,

- 50 mln zł - na roboty publiczne,

- 70 mln zł - na inne (programy specjalne, umorzenie pożyczek).

Kwoty środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu jakie będą mogły być wydatkowane w 2001 r. przez poszczególne samorządy powiatowe, ustalone zostały przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - dysponenta Funduszu Pracy - wg wzoru algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 27, poz. 299).

Algorytm ten preferuje przede wszystkim powiaty o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopie bezrobocia, a także powiaty o dużym udziale: długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku oraz wysokim udziale bezrobotnych absolwentów.

Jednocześnie nadmieniam, że rezerwa będąca w dyspozycji Prezesa KUP została obniżona do 20% środków Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, określonych w kontraktach zawieranych z samorządami powiatów. Te dodatkowe środki, w 2001 r. będą mogły być przeznaczone także na sfinansowanie powstałych na koniec 2000 r. zobowiązań z tytułu realizacji programów przeciwdziałaniu bezrobociu, jeżeli kwoty środków ustalone wg wzoru algorytmu byłyby niższe od istniejących zobowiązań.

W kwestii terminowego przekazywania samorządom powiatów środków na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium uprzejmie informuję, że w związku z włączeniem z dniem 1 stycznia 2000 r. powiatowych urzędów pracy w skład powiatowej administracji zespolonej, od u.br. środki na ww. zobowiązania ujmowane są w budżecie wojewodów. Wojewodowie przekazują te środki na konta powiatowych urzędów pracy, będących jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych, które są płatnikami tych składek.

Przewidziana w ustawie budżetowej na 2001 r. kwota środków na ten cel jest o 191 mln zł wyższa niż w ubiegłym roku, choć w przypadku wystąpienia wyższej od planowanej liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium środki na ten cel mogą okazać się niewystarczające.

W związku z włączeniem powiatowych urzędów pracy w skład powiatowej administracji zespolonej, środki na ich funkcjonowanie ujęte są w budżetach wojewodów, którzy dokonują ich rozdziału i przekazują samorządom powiatowym. Kwoty tych środków ujęte w budżetach wojewodów, określone zostały przez Sejm RP w ramach przyjętej ustawy budżetowej.

Przekazując powyższe

Z szacunkiem

Longin Komołowski

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Andrzeja Sikory, złożonym na 77. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 82), przekazał Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:

Warszawa, 2001-04-18

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na otrzymane przy piśmie z dnia 21 marca 2001 r., Nr AG/043/136/01/IV teksty oświadczeń złożonych przez senatora Andrzeja Sikorę na 77 posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 marca 2001 r. w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 73 Tarnów-Szczecin oraz modernizacji ul. Krakowskiej w Tarnowie, uprzejmie informuję, że aktualny stan przygotowań oraz możliwości finansowania i realizacji wnioskowanych robotów przedstawiają się następująco:

Ad. 1. Odnośnie oświadczenia dotyczącego modernizacji drogi krajowej nr 73

Tarnów-Szczecin.

Oddział Południowo-Wschodni GDDP w Krakowie zlecił już opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, z planowanym terminem jej zakończenia do końca października 2001 r. Zostanie również zlecone w najbliższym czasie przez Oddział wykonanie koncepcji programowej modernizacji całej trasy Tarnów-Szczecin. Pozwoli to na wybór odcinka, gdzie potrzeba przebudowy jest najpilniejsza.

Przewiduje się, że w wyniku dokonanych analiz wybrany odcinek zostanie zaproponowany do realizacji w ramach Programu Rehabilitacji Nawierzchni Dróg Krajowych i Mostów, finansowanego ze środków pożyczkowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2001-2004. Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zlecił opracowanie dokumentacji projektowanej na przebudowę skrzyżowania drogi nr 73 z drogą powiatową i gminną w m. Lisia Góra, z planowanym terminem jej zakończenia do końca maja 2001 r.

W sprawie przygotowania, realizacji i współfinansowania przebudowy skrzyżowania w m. Lisia Góra zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Oddziałem Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz władzami samorządowymi. Planowane jest również zawarcie porozumienia z władzami samorządowymi Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie przygotowania budowy obwodnicy.

Niezbędny zakres robót dotyczący modernizacji drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczecin-Tarnów obejmuje przebudowę około 27,3 km istniejącej trasy do parametrów klasy GP wraz z przebudową niebezpiecznych skrzyżowań i odnową zdegradowanej nawierzchni (szacunkowy koszt robót wyniesie około 55 mln zł bez kosztu wykupu gruntów) oraz budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej po nowej trasie o długości około 6,0 km (szacunkowy koszt robót wyniesie około 60 mln zł bez kosztu wykupu gruntów).

Możliwości finansowania i realizacji poszczególnych zadań na wnioskowanej trasie zależą przede wszystkim od wielkości uzyskiwanych środków finansowych ze wszystkich dostępnych źródeł. Obecnie, przewiduje się, że przebudowa skrzyżowania w Lisiej Górze zostanie sfinansowana po połowie przez Oddział Południowo-Wschodni GDDP w Krakowie oraz z budżetów samorządowych. Ponadto, gdyby wybrany do przebudowy odcinek drogi Nr 73 został zakwalifikowany do Programu Rehabilitacji Nawierzchni Dróg Krajowych i Mostów, wówczas jej realizacja mogłaby być podjęta w 2004 r. przy finansowaniu ze środków EBI. Odrębnym problemem jest sprawa budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Trudne warunki przejazdu przez miasto są dobrze znane administracji drogowej od czasu powstania rosnących wciąż uciążliwości. Mając jednak na uwadze aktualne natężenie ruchu na drodze nr 73 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz występujące potrzeby na innych drogach krajowych w woj. małopolskim, a także w pozostałych województwach, wnioskowane zadanie inwestycyjne do najpilniejszych nie należy. Istnieje jednak uzasadniona potrzeba ustalenia ostatecznego przebiegu trasy obwodnicy i dokonania aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dopiero na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji programowej będzie możliwe określenie wielkości i wartości robót, jako podstawy do ustalenia strategii dalszych działań przez poszczególnych uczestników przyszłego przedsięwzięcia.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że połączenie drogowe Tarnowa z przejściem granicznym w Koniecznej stanowi ciąg dróg kategorii wojewódzkiej, zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W związku z tym, Zarząd Województwa Małopolskiego zgłosił wniosek o modernizację drogi wojewódzkiej na 981 Moszczenica-Gorlice-Konieczna do finansowania z 10% rezerwy inwestycyjnej na drogi samorządowe. Zadanie uzyskało pozytywną opinię resortu transportu i gospodarki morskiej.

Ad. 2. Odnośnie oświadczenia dotyczącego modernizacji ulicy Krakowskiej

w Tarnowie na odcinku od ul. Warsztatowej do wiaduktu kolejowego.

Resort transportu i gospodarki morskiej nie dysponuje środkami na drogi samorządowe. Jedyną możliwością uzyskania dodatkowych środków na te drogi jest 10% rezerwa inwestycyjna, powołana na mocy art. 36 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 95, poz. 1041 z 2000 r.). Rezerwą tą dysponuje Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przedstawicielstwa samorządów.

Na posiedzeniu Zespołu Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 8.11.2000 r. zostały ustalone kryteria, wg których oceniane były wnioskowane zadania oraz termin ich składania do 15.02.2001 r. O powyższych ustaleniach zostali poinformowani wszyscy zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych oraz krajowych w miastach na prawach powiatu.

Powołana wyżej ustawa określiła jednoznacznie przeznaczenie omawianej rezerwy, tj. na zadania inwestycyjne, rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.

Wnioskowane przez Pana Senatora zadanie zostało zgłoszone przez Wiceprezydenta Miasta Tarnowa pismem Nr TZDM/P/451/01 z dnia 22.01.2001 r, do dofinansowania z 10% rezerwy inwestycyjnej na drogi samorządowe i uzyskano pozytywną opinię resortu transportu i gospodarki morskiej.

Wszystkie zgłoszone wnioski o dofinansowanie z rezerwy podlegają opiniowaniu w podanym wyżej trybie, po czym propozycja dofinansowań zostanie przekazana Ministrowi Finansów.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Widzyk

***

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Lecha Feszlera, złożonym na 76. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 81):

Warszawa, 2001-04-18

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Lecha Feszlera podczas 76 posiedzenia Senatu RP a przesłanego przy piśmie nr AG/043/109/01/IV z dnia 28 lutego br. dotyczącego drogi krajowej nr 19 Kuźnica Białostocka-Białystok-Lublin-Rzeszów uprzejmie informuję, że droga krajowa nr 19, która stanowi ważny element infrastruktury regionu wschodniego Polski została włączona do rządowego programu budowy dróg ekspresowych w najbliższych latach.

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) będąca zarządcą dróg krajowych odbyła spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - 15.12.2000 r., w Oddziale Wschodnim GDDP w Lublinie - 24.01.br. i w siedzibie Biura w Rzeszowie Oddziału Wschodniego GDDP - 12.02.br. z przedstawicielami samorządów i władz wojewódzkich w sprawie przebudowy drogi nr 19 i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej.

Na spotkaniach tych dokonano przeglądu zamierzeń i ustalono tryb postępowania co do przebudowy drogi krajowej nr 19 dzieląc ciąg drogowy na poszczególne zadania i określając w przybliżeniu lata realizacji. Przyjęto między innymi, że na terenie województwa lubelskiego, którego zarządcą drogi nr 19 jest Oddział Wschodni GDDP: w 2001 roku rozpocznie się prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego oraz obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w 2002 roku. Rozpatrywana była również budowa obwodnic Kraśnika, Kocka i Lublina.

Marszałek Województwa Podkarpackiego zobowiązał się do wystąpienia o środki finansowe Phare na 2002 rok, na budowę obwodnicy Głogowa. Dla projektowanej obwodnicy Niska przyjęto, że do końca 2001 roku zostanie zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna z terminem rozpoczęcia realizacji zadania w 2003 roku. Wzięta została również pod uwagę budowa obwodnicy Sokołowa Małopolskiego z możliwością jej realizacji również w 2003 roku.

W celu przebudowy drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa podlaskiego dokonano ustaleń w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, przyjmując za priorytetowe zadanie budowę obwodnicy Białegostoku. GDDP Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku zaplanował również określenie przebiegu obwodnic dla takich miejscowości jak Sokółka, Bielsk Podlaski, Siemiatycze oraz konieczność budowy odcinka drogi Stanisławowo-Wojszki i modernizacji odcinka Wojszki-Bielsk Podlaski.

Strony biorące udział w spotkaniach na temat przebudowy drogi krajowej nr 19 Kuźnica Białostocka-Białystok-Lublin-Rzeszów ustaliły poza powyższymi zadaniami również zasady współpracy w fazie planowania i realizacji podjętych działań.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Widzyk

***

Informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Markowskiego, złożonym na 69. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 75), przekazał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia:

Warszawa, dnia 18.04.2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Markowskiego na 69 posiedzeniu Senatu w sprawie środków finansowych w ramach "Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000" uprzejmie informuję, co następuje:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS6-43-141/2000 Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach otrzymało 132 343,00 złotych z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS6-43/133/2000 Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach otrzymało 30 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów.

Ministerstwo Zdrowia realizuje "Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2001", w ramach którego zakłady opieki zdrowotnej mogły się ubiegać o dofinansowanie na zadania przewidziane w programie.

Regionalny Program Restrukturyzacji na rok 2001 dla województwa śląskiego został już do Ministerstwa Zdrowia przekazany przez Marszałka, który proponuje przydział środków dla Centrum w Gliwicach na system monitorowania izotopowego, USG - w wysokości 570 000 zł. Ostateczne decyzje co do podziału środków zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Łączę wyrazy szacunku

Podsekretarz Stanu

Andrzej Ryś

***

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, złożone na 79. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 84):

Warszawa, dnia 18.04.2001 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 10 kwietnia 2001 r., uprzejmie powiadamiam, że Senator Jerzy Suchański zwrócił się w marcu bieżącego roku do NIK z prośbą o podjęcie kontroli prawidłowości postępowania Wojewody Świętokrzyskiego, przy wprowadzaniu zarządu Komisarycznego w Kopalniach Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach.

W odpowiedzi udzielonej panu Senatorowi Najwyższa Izba Kontroli zobowiązała się do podjęcia wnioskowanych przez niego badań w terminie możliwie najwcześniejszym tj. w III kwartale bieżącego roku. O dokonanych ustaleniach zostanie pan Senator powiadomiony niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z procesem kontroli.

Łączę wyrazy szacunku

Janusz Wojciechowski


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment